Форма договора и последствия ее несоблюдения
Форма договора и последствия ее несоблюдения
При переходе нашей страны к рыночной экономике резко возросла роль договора, который в большинстве случаев является единственным регулятором взаимоотношений сторон. Поэтому большое значение приобретает надлежащее оформление заключаемого договора.
В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации в отличие от законодательства западных стран содержатся достаточно жесткие требования к форме договора. Это объясняется прежде всего тем, что еще не преодолена недооценка договора, существовавшая в советский период, когда плановые акты имели приоритетный характер, а договор играл вспомогательную роль.
Определенный
формализм в данном вопросе проявляется,
в частности, в обязательной письменной
форме сделок, заключаемых юридическими
лицами между собой и с гражданами, и в
действии в России
Согласно п.1 ст.432 ГК договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Поскольку договор является одним из видов сделки, к нему применяются правила о форме сделок.
Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма (п.1 ст.434 ГК). Из этого следует, что в вопросе о надлежащей форме договора приоритет имеют специальные требования, содержащиеся в правилах о форме определенных видов договоров. Такие требования могут быть предусмотрены только законом.
Согласно п.1 ст.158 ГК форма сделок может быть устной и письменной. Последняя в свою очередь может быть простой и нотариальной. Однако такая классификация не учитывает специальных требований к форме договора, установленных в части второй ГК.
Так, к примеру, форма договора продажи недвижимости (ст.550 ГК), аренды здания и сооружения (ст.651 ГК) признается надлежащей, если договор заключен только путем составления одного документа, подписанного сторонами. Письменная форма договора складского хранения считается соблюденной, если его заключение и принятие товара на склад удостоверены складским документом (п.2 ст.907 ГК).
Таким образом, классифицируя договоры по их форме, можно выделить заключенные устно, в простой письменной форме и в нотариальной форме.
Стороны
могут договориться заключить договор
в определенной форме, хотя закон для
данного вида договора этого не требует.
В таких случаях договор считается
заключенным после придания ему
установленной формы (
В устной форме заключаются договоры, для которых законом или соглашением сторон не установлена письменная форма (п.1 ст.159 ГК).
Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность (п.2 ст.159 ГК).
Также по соглашению сторон устно могут совершаться сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору (п.3 ст.159
ГК). Например, поверенный может совершать различные сделки во исполнение договора поручения.Письменный договор в соответствии с п.2 ст.434 ГК может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами. Это наиболее распространенная форма договора. Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (размещение текста договора на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и соответственно предусматриваться последствия несоблюдения этих требований. Если такие последствия не предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (п.1 ст.160 ГК), т.е. стороны в случае спора не вправе будут ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но вправе приводить письменные и другие доказательства.
Письменная
форма договора предполагает не только
составление одного документа, подписанного
сторонами, но и обмен документами путем
использования почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной
или иной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от
стороны по договору (
Договор подписывается лицом, уполномоченным на его заключение. Но возможно использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи. Однако это допускается только в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. При отсутствии в договоре процедуры согласования подлинности текста договора и при возникновении спора о наличии подписанного договора и других документов арбитражный суд вправе не принимать в качестве доказательства документы, подписанные цифровой (электронной) подписью. ( Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 августа 1994 г. «Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1994. N 11. С.68-69).
В практике используется и такой способ заключения договора, как принятие заказа к исполнению. В таких случаях одна сторона направляет другой стороне письмо с просьбой о заключении договора и с изложением его условий. Другая сторона в письменной форме подтверждает свое согласие на принятие заказа. Думается, целесообразно было бы закрепить этот способ заключения договора в законе.
В
соответствии с п.3
ст.434 ГК письменная форма договора считается
соблюденной, если письменное предложение
заключить договор принято в порядке,
предусмотренном п.3
ст.438 ГК. Речь идет о так называемых «конклюдентных
действиях» при заключении договора.
Совершение лицом, получившим предложение
о заключении договора (оферту) в срок,
установленный для ее принятия (акцепта),
действий по выполнению указанных в
предложении условий (отгрузка товаров,
предоставление услуг, выполнение работ,
уплата соответствующей суммы и т.п.)
считается акцептом, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми
актами или не указано в оферте. Это новое
В предпринимательской практике возник вопрос, должен ли акцептант исполнить все обязанности, предусмотренные в оферте, или вправе исполнить лишь часть из них.
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 1 июля 1996
г. N 6/8 предусмотрено, что для признания
соответствующих действий адресата
оферты акцептом Гражданский
кодекс не требует выполнения условий оферты
в полном объеме. Для квалификации
указанных действий в качестве акцепта
достаточно, чтобы лицо, получившее
оферту (в том числе проект договора),
приступило к ее исполнению на условиях,
указанных в оферте и в установленный
для ее акцепта срок (Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
1996. N 9. С.19). Так, если в оферте содержится
просьба о поставке 100 тонн определенной
продукции и акцептант отгрузит в
указанный для акцепта срок 20 тонн, то
согласно совместному разъяснению эти
действия будут считаться акцептом и
соответственно договор — заключенным.
Однако согласно
В оферте должен быть указан срок для акцепта, и конклюдентные действия должны быть совершены в пределах указанного срока. Совершение таких действий не может быть признано акцептом, если это предусмотрено законом, иными правовыми актами или указано в оферте.
Нотариальная форма договора является обязательной в случаях, предусмотренных законом и соглашением сторон (п.2 ст.163 ГК). Порядок нотариального удостоверения договоров определяется Основами законодательства о нотариате.
В настоящее время нотариальное удостоверение сделок вытесняется требованием их государственной регистрации.
Можно сказать, что надлежащая форма договора подтверждает наличие заключенного между сторонами договора и соответствие условий договора действительной воле сторон.Государственная регистрация сделок хотя и была предусмотрена в ранее действовавшем законодательстве, но имела весьма ограниченное применение.
В ныне действующем Гражданском кодексе содержится требование о государственной регистрации права собственности и других вещных прав на все виды недвижимого имущества и сделок с ним (ст.ст.131, 164 ГК), а также установлены последствия несоблюдения требования о государственной регистрации сделки (ст.165 ГК).
Государственная регистрация является одной из форм государственного контроля за законностью заключаемых сделок и в то же время «…единственным доказательством существования зарегистрированного права» (п.1 ст.2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним регулируется, помимо Гражданского кодекса, указанным Законом и иными нормативными актами, принятыми в соответствии с ним.
Действие Закона от 21 июля 1997 г. распространяется на все виды недвижимого имущества, предусмотренные в ст.130 ГК, кроме воздушных, морских судов, судов внутреннего плавания и космических объектов, для которых предусмотрено принятие специальных законов о государственной регистрации.
Закон устанавливает обязательность государственной регистрации права собственности и других вещных прав на недвижимость (право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты), а также ограничения (обременения) прав на нее, в том числе сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда (п.1 ст.4 Закона от 21 июля 1997 г.).
Государственная регистрация прав проводится специальными учреждениями юстиции на всей территории Российской Федерации по установленной системе записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Анализ ст.ст.131, 164, 223 и других статей Гражданского кодекса и Закона от 21 июля 1997 г. позволяет сделать вывод, что теперь необходима двойная регистрация: во-первых, наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество; во-вторых, сделок с недвижимым имуществом.
Согласно ст.14 указанного Закона проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется свидетельством о государственной регистрации прав.
Проведенная государственная регистрация договоров и иных сделок удостоверяется посредством совершения специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки.
Договоры и иные сделки являются одним из оснований возникновения, перехода, ограничения (обременения) и прекращения прав на недвижимое имущество.
В Гражданском кодексе в ряде случаев предусмотрена государственная регистрация вещных прав на недвижимость. Так, в ст.551 ГК содержится требование такой регистрации перехода права собственности на недвижимость к покупателю.
Несоблюдение формы договора и государственной регистрации договора может вызывать различные последствия.
В соответствии с п.1 ст.162 ГК несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.
В случаях же, прямо установленных законом или соглашением сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность (п.2 ст.162 ГК). Так, например, подобные последствия установлены при несоблюдении письменной формы кредитного договора (ст.820 ГК), договора коммерческой концессии (п.1 ст.1028 ГК).
Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее регистрации установлены ст.165 ГК. Такие сделки считаются ничтожными.
Если же одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от него, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать ее действительной. В этом случае не требуется последующего нотариального удостоверения сделки.
Если сделка совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.
Отсутствие регистрации сделки или перехода прав на недвижимость вместе с тем не является основанием для признания недействительности договора. На это указано, применительно к договору продажи недвижимости, в постановлении N 8 Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 февраля 1998 г. «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
Недействительным признается договор при отсутствии регистрации, если это прямо предусмотрено правилами о соответствующем договоре. Так, к примеру, в п.3 ст.1017 ГК предусмотрено, что несоблюдение формы договора доверительного управления имуществом или требования о регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное управление влечет недействительность договора.
Таким образом, с введением государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним закономерно ставить вопрос о надлежащем оформлении договора, включающем, помимо надлежащей формы, также и его государственную регистрацию.
Доцент МГЮА,
кандидат юридических наук Л.Андреева
журнал «Российская юстиция», 1999, № 2
studfiles.net
Договоры. Глава 3 — Форма договоров, последствия ее несоблюдения.
Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в надлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Согласно п. 1 ст. 158 Гражданского кодекса РФ форма сделок может быть устной и письменной. Последняя, в свою очередь, может быть простой и нотариальной.
Стороны могут договориться заключить договор в определенной форме, хотя закон для данного вида договора этого не требует. В таких случаях договор считается заключенным после придания ему установленной формы (п. 1 ст. 434 Гражданского кодекса РФ). Так, иногда стороны договариваются об удостоверении договора, заключенного в письменной форме, нотариусом для придания договору «большего веса». В таком случае договор будет считаться заключенным с момента нотариального удостоверения.
Договоры юридическими лицами могут заключаться в устной форме, если они исполняются при их совершении (п. 2 ст. 159 Гражданского кодекса РФ). Остальные договоры заключаются юридическими лицами в письменной форме (простой или нотариальной).
Нотариальная форма договора является обязательной только в случаях, предусмотренных законом и соглашением сторон (п. 2 ст. 163 Гражданского кодекса РФ). В остальных случаях договор заключается в простой письменной форме. В соответствии с п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ договор в простой письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами. Это наиболее распространенный способ оформления договора в письменной форме. Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (размещение текста договора на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и соответственно предусматриваться последствия несоблюдения этих требований.
Другим вариантом оформления договора в письменной форме является обмен документами путем почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ). Это создает возможность оперативного заключения договора.
В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса РФ письменная форма договора также считается соблюденной при совершении лицом, получившим предложение о заключении договора (оферту) в срок, установленный для ее принятия, действий по выполнению указанных в предложении условий (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) (акцепта).
В ныне действующем Гражданском кодексе РФ содержится требование о государственной регистрации права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ст. 131 и 164 Гражданского кодекса РФ).
Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом (ст. 433 Гражданского кодекса РФ), то есть отсутствие государственной регистрации договора в тех случаях, когда она по закону является обязательной, делает соответствующий договор незаключенным.
Проведенная государственная регистрация договоров удостоверяется посредством совершения специальной регистрационной надписи на самом договоре.
Государственная регистрация права на недвижимое имущество (собственности и др.) удостоверяется соответствующим свидетельством.
Несоблюдение формы договора и требования о государственной регистрации договора может вызывать различные последствия.
В соответствии с п. 1 ст. 162 Гражданского кодекса РФ несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. В случаях же, прямо установленных законом или соглашением сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность (п. 2 ст. 162 Гражданского кодекса РФ). Так, например, подобные последствия установлены при несоблюдении письменной формы договора страхования (ст. 940 Гражданского кодекса РФ).
Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее регистрации установлены ст. 165 Гражданского кодекса РФ. Такие сделки считаются ничтожными.
Если же одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от него, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать ее действительной. В этом случае не требуется последующего нотариального удостоверения сделки.
Если сделка совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.
sportfiction.ru
Форма договора и последствия ее несоблюдения — Мегаобучалка
При переходе нашей страны к рыночной экономике резко возросла роль договора, который в большинстве случаев является единственным регулятором взаимоотношений сторон. Поэтому большое значение приобретает надлежащее оформление заключаемого договора.
В действующем Гражданском кодексе Российской федерации в отличие от законодательства западных стран содержатся достаточно жесткие требования к форме договора. Это объясняется прежде всего тем, что еще не преодолена недооценка договора, существовавшая в советский период, когда плановые акты имели приоритетный характер, а договор играл вспомогательную роль.
Определенный формализм в данном вопросе проявляется, в частности, в обязательной письменной форме сделок,заключаемых юридическими лицами между собой и с гражданами, и в действии в России Венской конвенции «О договорах международной купли-продажи товаров»с оговоркой, исключающей устную форму договора купли-продажи.
Согласно п. 1 ст. 432 ГК договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Поскольку договор является одним из видов сделки, к нему применяются правила о форме сделок.
Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма (п. 1 ст. 434 ГК). Из этого следует, что в вопросе о надлежащей форме договора приоритет имеют специальные требования, содержащиеся в правилах о форме определенных видов договоров. Такие требования могут быть предусмотрены только законом.
Согласно п. 1 ст. 158 ГК форма сделок может быть устной и письменной. Последняя в свою очередь может быть простой и нотариальной. Однако такая классификация не учитывает специальных требований к форме договора, установленных в части второй ГК.
Так, к примеру, форма договора продажи недвижимости (ст. 550 ГК), аренды здания и сооружения (ст. 651 ГК) признается надлежащей, если договор заключен только путем составления одного документа, подписанного сторонами. Письменная форма договора складского хранения считается соблюденной, если его заключение и принятие товара на склад удостоверены складским документом (п. 2 ст. 907 ГК).
Таким образом, классифицируя договоры по их форме, можно выделить заключенные устно, в простой письменной форме и в нотариальной форме.
Стороны могут договориться заключить договор в определенной форме, хотя закон для данного вида договора этого не требует. В таких случаях договор считается заключенным после придания ему установленной формы (п. 1 ст. 434 ГК). Так, иногда стороны договариваются об удостоверении договора, заключенного в письменной форме, у нотариуса для придания договору «большего веса»[9]. В таком случае договор будет считаться заключенным с момента нотариального удостоверения.
В устной форме заключаются договоры, для которых законом или соглашением сторон не установлена письменная форма (п. 1 ст. 159 ГК).
Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность (п. 2 ст. 159 ГК).
Также по соглашению сторон устно могут совершаться сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору (п. 3 ст. 159 ГК). Например, поверенный может совершать различные сделки во исполнение договора поручения.
Письменный договор в соответствии с п. 2 ст. 434 ГК может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами. Это наиболее распространенная форма договора. Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (размещение текста договора на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и соответственно предусматриваться последствия несоблюдения этих требований. Если такие последствия не предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (п. 1 ст. 160 ГК), т.е. стороны в случае спора не вправе будут ссылаться в подтверждение сделки иееусловий на свидетельские показания, но вправе приводить письменные и другие доказательства.
Письменная форма договора предполагает не только составление одного документа, подписанного сторонами, но и обмен документами путем использования почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору(п. 2 ст.434 ГК). Это создает возможность оперативного заключения договора. Но при этом он должен быть заключен в форме, доступной для восприятия.
Договор подписывается лицом, уполномоченным на его заключение. Но возможно использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи. Однако это допускается только в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. При отсутствии в договоре процедуры согласования подлинности текста договора и при возникновении спора о наличии подписанного договора и других документов арбитражный суд вправе не принимать в качестве доказательства документы, подписанные цифровой (электронной) подписью.[10]
В практике используется и такой способ заключения договора, как принятие заказа к исполнению. В таких случаях одна сторона направляет другой стороне письмо с просьбой о заключении договора и с изложением его условий. Другая сторона в письменной форме подтверждает свое согласие на принятие заказа. Думается, целесообразно было бы закрепить этот способ заключения договора в законе.
В соответствии с п. 3 ст. 434 ГК письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке,предусмотренном п. 3 ст. 438 ГК. Речь идет о так называемых «конклюдентных действиях» при заключении договора. Совершение лицом, получившим предложение о заключении договора (оферту) в срок, установленный для ее принятия (акцепта), действий по выполнению указанных в предложении условий(отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. Это новое правило было введено в Гражданский кодекс с целью защитить сторону, получившую оферту и выполняющую действия по исполнению договора (например, отгружающую продукцию в ответ на просьбу о ее поставке) вместо направления акцепта. До введения данного правила при наличии спора договор считался незаключенным. Однако при таком способе заключения договора бывает достаточно сложно выявить волю лица,совершающего конклюдентные действия. Для придания этим действиям формы акцепта необходимо,чтобы они были выполнены на условиях, указанных в оферте.
В предпринимательской практике возник вопрос, должен ли акцептант исполнить все обязанности, предусмотренные в оферте, или вправе исполнить лишь часть из них.
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 6/8предусмотрено, что для признания соответствующих действий адресата оферты акцептом Гражданский кодекс не требует выполнения условий оферты в полном объеме.Для квалификации указанных действий в качестве акцепта достаточно, чтобы лицо, получившее оферту (в том числе проект договора), приступило к ее исполнению на условиях, указанных в оферте и в установленный для ее акцепта срок (Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. № 9. С. 19). Так, если в оферте содержится просьба о поставке 100 тонн определенной продукции и акцептант отгрузит в указанный для акцепта срок 20 тонн, то согласно совместному разъяснению эти действия будут считаться акцептом и соответственно договор — заключенным. Однако согласно ст. 438 ГК акцептом должно считаться выполнение оферты в полном объеме. В данном же случае без письменного извещения акцептанта сложно установить, намерен ли субъект-акцептант отгрузить оставшееся количество продукции.
В оферте должен быть указан срок для акцепта, и конклюдентные действия должны быть совершены в пределах указанного срока. Совершение таких действий не может быть признано акцептом, если это предусмотрено законом, иными правовыми актами или указано в оферте[11].
Нотариальная форма договора является обязательной в случаях, предусмотренных законом и соглашением сторон (п. 2 ст. 163 ГК). Порядок нотариального удостоверения договоров определяется Основами законодательства о нотариате.
В настоящее время нотариальное удостоверение сделок вытесняется требованием их государственной регистрации.
Можно сказать, что надлежащая форма договора подтверждает наличие заключенного между сторонами договора и соответствие условий договора действительной воле сторон.
Государственная регистрация сделок хотя и была предусмотрена в ранее действовавшем законодательстве, но имела весьма ограниченное применение.
В ныне действующем Гражданском кодексе содержится требование о государственной регистрации права собственности и других вещных прав на все виды недвижимого имущества и сделок с ним (ст.ст. 131, 164 ГК), а также установлены последствия несоблюдения требования о государственной регистрации сделки (ст. 165 ГК).
Важнейшим условием действительности коммерческих сделок является их законность. Субъекты, исходя из требований ст.5 ГК РСФСР, при осуществлении прав и обязанностей должны соблюдать действующее законодательство. Это требование в полной мере относится к правоотношениям,возникающим из сделок.
Для борьбы с незаконными сделками используются различные правовые средства. Одним из них является возмещение причиненого вреда, нередко сопровождающего исполнение договорных обязательств. Характер и элементы совершенного при этом правонарушения могут образовывать состав преступления. В связи с этим уголовно-процессуальное законодательство допускает возможность рассматривать гражданский иск одновременно с уголовным делом. В борьбе с незаконными сделками используются уголовно-правовые средства, однако обращает на себя внимание ослабление санкций в применении новых уголовно-правовых запретов, предусмотренных ч.2 ст.126. ч.1 ст.200. ч.1 ст.208. ч.1 ст.215. ч.2 ст.223. ч.3 ст.223 ч. 4ст.223, ч.5 ст.223. ч.1 ст.230 УК РСФСР.
В настоящее время наибольшее распространение получили правонарушения, сопряженные с совершением незаконных коммерческих сделок: реализация товаров из подсобных и служебных помещений: сокрытие товаров, реализуемых госторговлей: совершение услуг населению с взиманием дополнительной оплаты помимо установленной путем вымогательства, нарушение правил торговли при реализации горюче-смазочных материалов (неполный отпуск топливных продуктов,завышение цены, продажа неоприходованных материалов ). Одна из ведущих ролей в предупреждении совершения корыстных правонарушений — сделок принадлежит правоохранительным органам.
При расследовании таких преступлений правоохранительные органы собирают доказательства, свидетельствующие о размере причиненного ущерба. лежащего в обосновании исковых требований к причинителю вреда. Лицо, ответственное за вред, обязано в полном объеме возместить убытки или возместить его в натуре (ст. 457 ГК РСФСР). Это положение органически переплетается с другими нормами обязательственного права, например возможности требовать от продавца замены вещи ненадлежащего качества доброкачественной при совершении договоров купли-продажи. Однако эта норма многими коммерческими структурами игнорируется, в связи с чем замена товара, устранение недостатков проданной вещи за счет продавца и, наконец, отказ от договора с возмещением убытков, возникших у покупателя в результате подобной сделки, весьма затруднительны. Это обстоятельство усугубляется сложной процедурой судебного разбирательства.
Особую тревогу при этом вызывает случаи совершения сделок с экологически грязными товарами-продуктами. Как свидетельствует данные, производство товаров, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, возрастает. Тем самым повышается вероятность приобретения таких предметов посредством различного рода сделок.
Строгие меры воздействия в виде имущественных санкций — конфискация и взыскания неосновательно приобретенного имущества применятся, при заключении недействительной сделки (ст.49 ГК РСФСР), а также при получении в ее результате имущества. добытого преступным путем (п.4 ст. 86 УПК РСФСР). Речь идет о реакции на преступные действия, сопровождающие совершение сделки, приводящие ее к недействительной и преследующие цель получения незаконных доходов. Зти санкции применяются судами с учетом оценки всех собранных доказательств по уголовному делу. Однако защита имущественных прав и законных интересов участников сделки возможна лишь при их непосредственном поддержании исковых требований к неисправному должнику — причинителю вреда.
Аналогичные санкции применяется при признании сделок недействительными как совершенные с целью, противоправной интересам государства и общества. Например, согласно ст.14 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» к субъектам. нарушившим порядок совершения валютных операций, применяется ответственность в форме взыскания всего полученного по недействительным сделкам. а такие взыскания всего полученного в доход государства не по сделке, а посредством иных противоправных действий.
К субъектам-нарушителям кроме указанных мер могут быть применены после вторичного нарушения валютного законодательства санкции в виде штрафа в пределах пятикратного размера полученного незаконного дохода. При этом у нарушителей могут быть изъяты лицензии и разрешения на ведение валютных операций. Не исключается и одновременное применение наказания, предусмотренного административным и уголовным законодательством.
Среди особенностей гражданско-правовых санкций можно выделить действие презумпции вины ответчика[12]. За совершение незаконных сделок предусмотрено восстановление не только уровня имущественных прав потерпевших, но и государственных и общенародных интересов ст. 49 ГК РСФСР).
Конструкция нормы, изложенной в ст.49 ГК РСФСР, позволяет признавать сделки недействительными без учета факта ее исполнения. Наличие умысла у обеих сторон влечет взыскание в доход государства всего полученного по сделке в результате исполнения. А при исполнении ее только одной стороной другая подвергается взысканию всего,полученного ею, и всего, полагающегося с нее первой стороне в возмещение полученного. Проявление умышленных действий только у одной стороны предполагает наступление односторонней реституции в отношении несведущей стороны и конфискацию полученного или причитающегося в возмещение исполненного недобросовестной стороной.
Под действие правил, изложенных ст.49 ГК РСФСР. применительно к коммерческим сделкам подпадают кроме упомянутого валютного нарушения , нарушения ,связанные с совершением противоправных сделок юридических лиц и сделок с материальными объектами, изъятыми или ограниченными в гражданском обороте, а также с реализацией похищенного имущества.
Содержание, субъекты и объекты гражданского правоотношения.
Содержание, субъекты и объекты гражданских правоотношений
Любое гражданское правоотношение представляет собой сложное правовое явление и в структурном плане состоит из трех необходимых элементов:
субъектов правоотношения;
объектов правоотношения;
содержания гражданского правоотношения.
Субъектами гражданского правоотношения являются физические и юридические лица, муниципальные образования, субъекты РФ и Российская Федерация, которые должны обладать правосубъектностью. Правосубъектность — это социально-правовая возможность субъектов права быть участниками гражданских правоотношений, включающая в себя правоспособность и дееспособность*(12). Способность иметь гражданские права и нести обязанности признается в равной мере за всеми гражданами гражданская правоспособность (ст. 17 ГК РФ). Дееспособность — это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их; возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении восемнадцатилетнего возраста (ст. 21 ГК РФ).
Юридические лица всех форм собственности, выступающие в гражданских правоотношениях, также обладают общей и специальной правосубъектностью, возникающей с момента их регистрации.
Публично-правовые образования — муниципальные образования, субъекты РФ и Российская Федерация, как субъекты гражданского права, выступая в гражданском обороте, имеют специальную правоспособность.
Объектами гражданского правоотношения являются материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникли гражданские правоотношения, существуют субъективные права и корреспондирующие им субъективные обязанности. К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность) и нематериальные блага (ст. 128 ГК РФ).
Содержание гражданского правоотношения составляют субъективные права и субъективные обязанности, которые принадлежат конкретным участникам возникших гражданских правоотношений. Субъективные права и обязанности возникают одновременно, однако в процессе дальнейшей реализации гражданских прав содержание гражданского правоотношения может изменяться (например, при ненадлежащем исполнении или неисполнении договорных отношений одной из сторон).
Структура содержания гражданского правоотношения может быть простой и сложной. Простая структура представляет собой наличие субъективных прав у одной стороны и одновременно наличие субъективных обязанностей у другой стороны (например, договор займа (ст. 807 ГК РФ). Основная масса гражданских правоотношений имеет сложную структуру, которая предполагает одновременное наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон — субъектов гражданского права (например, договор купли-продажи (ст. 454 ГК РФ).
Содержание гражданского правоотношения составляют субъективные права и обязанности его участников.
Субъективное гражданское право есть мера дозволенного поведения субъекта гражданского правоотношения. Субъективное гражданское право — сложное юридическое образование, имеющее собственное содержание, которое состоит из юридических возможностей, предоставленных субъекту. Юридические возможности как составные части содержания субъективного гражданского права называются правомочиями.
При весьма большом разнообразии содержания субъективных гражданских прав можно обнаружить, что в любом случае такое право является результатом разновариантных комбинаций трех правомочий:
1) правомочия на собственные действия, означающего возможность самостоятельного совершения субъектом фактических и юридически значимых действий;
2) правомочия требования, представляющего собой возможность требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных на него обязанностей;
3) правомочия на защиту, выступающего в качестве возможности использования различных мер защиты или требования использования государственно-принудительных мер в случаях нарушения субъективного права.
Типичными субъективными правами, для содержания которых характерно наличие двух правомочий — правомочия требования и правомочия на защиту, — являются субъективные гражданские права, входящие в содержание гражданско-правовых обязательств. В них управомоченный субъект — кредитор в целях удовлетворения своих интересов может требовать от обязанного субъекта — должника совершения действий по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг и т.п., а в случае их несовершения — требовать применения к должнику гражданско-правовых принудительных мер защиты и ответственности.
Классической моделью субъективного гражданского права, включающего в свое содержание всю триаду правомочий, является субъективное право собственности. Собственник обладает юридической возможностью требовать от всех лиц, чтобы они не нарушали принадлежащее ему право собственности. Он также может притязать на применение к правонарушителю мер государственно-принудительного воздействия. Но главное и определяющее ядро в содержании субъективного права собственности — правомочие субъекта на собственные действия по владению, пользованию и распоряжению по своему усмотрению имуществом, принадлежащим ему.
Субъективная обязанность — мера должного поведения участника гражданского правоотношения. Сущность обязанностей кроется в необходимости совершения субъектом определенных действий или воздержания от социально вредных действий.
Вгражданских правоотношениях бывает два типа обязанностей — пассивный и активный. Это обусловлено наличием в гражданско-правовом регулировании общественных отношений двух способов законодательного закрепления обязанностей — позитивного обязывания и метода запретов (негативного обязывания).
Обязанности пассивного типа вытекают из гражданско-правовых запретов и по своей природе означают юридическую невозможность совершения действий, нарушающих интересы государства и управомоченных лиц.
Функции запретов в механизме гражданско-правового регулирования весьма разнообразны. Одна из главных функций запретов состоит в установлении пределов осуществления субъективных гражданских прав. Так, собственник-гражданин обязан не допускать бесхозяйственного содержания культурных ценностей, не должен при осуществлении своих правомочий наносить ущерб окружающей среде, нарушать права и охраняемые законом интересы граждан и организаций.
Запреты могут порождать обязанности одного субъекта гражданского правоотношения перед другим, например: запреты одностороннего отказа от исполнения договора, перевода долга без согласия кредитора и им подобные.
Особое место занимают запреты, порождающие обязанности, соблюдение которых препятствует трансформации относительных гражданских правоотношений одного вида в другой. Например, запрет хранителю использовать имущество, переданное ему на хранение поклажедателем, препятствует трансформации правоотношения хранения в правоотношения имущественного найма или ссуды.
Своеобразную роль в гражданско-правовом механизме регулирования общественных отношений играют общерегулятивные запреты, налагающие на всех субъектов гражданских правоотношений обязанности принципиального характера — соблюдать законы и нормы нравственности; осуществлять субъективные гражданские права в соответствии с их социальным назначением. Место этих обязанностей будет определено при анализе правосубъектности в гражданском праве.
Социальное назначение гражданско-правовых обязанностей активного типа состоит в побуждении субъектов к совершению общественно полезных действий.
Всякая гражданско-правовая обязанность активного типа содержит требование к субъекту совершить действие либо по передаче имущества, информации или иного блага, либо по выполнению работы, созданию и использованию произведений литературы, науки и искусства и иных результатов интеллектуальной деятельности, либо по оказанию услуги. Требование, заключенное в обязанности активного типа и составляющее ее содержание, означает для обязанного субъекта необходимость действовать в интересах управомоченного субъекта, так как оно обеспечивается санкцией за неисполнение обязанности.
Требование, составляющее содержание обязанности, концентрировано выражает социальную необходимость той или иной линии поведения субъекта в определенном промежутке времени, в определенном месте, по отношению к определенным лицам, явлениям объективной действительности, вытекающую из норм гражданского права, условий договора, реализующихся в рамках того правоотношения, элементом которого является данная обязанность.
Содержание обязанностей активного типа может быть сложным — в рамках общего требования включать в себя «подтребования». Так, в обязанности по передаче имущества в рамках общего требования совершить действия по передаче имущества обособляются «подтребования» к качеству и комплектности передаваемого имущества.
megaobuchalka.ru
ФОРМА ДОГОВОРА И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ
Л. АНДРЕЕВА
Л. Андреева, доцент МГЮА,
кандидат юридических наук.
При переходе
нашей страны к рыночной экономике резко
возросла роль договора, который в
большинстве случаев является единственным
регулятором взаимоотношений сторон.
Поэтому большое значение приобретает
надлежащее оформление заключаемого
договора.
В действующем Гражданском
кодексе Российской Федерации в отличие от
законодательства западных стран
содержатся достаточно жесткие требования к
форме договора. Это объясняется прежде
всего тем, что еще не преодолена недооценка
договора, существовавшая в советский
период, когда плановые акты имели
приоритетный характер, а договор играл
вспомогательную роль.
Определенный
формализм в данном вопросе проявляется, в
частности, в обязательной письменной форме
сделок, заключаемых юридическими лицами
между собой и с гражданами, и в действии в
России Венской конвенции «О договорах
международной купли — продажи товаров» с
оговоркой, исключающей устную форму
договора купли — продажи.
Согласно п. 1
ст. 432 ГК договор считается заключенным,
если между сторонами в требуемой в
надлежащих случаях форме достигнуто
соглашение по всем существенным условиям
договора. Поскольку договор является одним
из видов сделки, к нему применяются правила
о форме сделок.
Договор может быть
заключен в любой форме, предусмотренной для
совершения сделок, если законом для
договоров данного вида не установлена
определенная форма (п. 1 ст. 434 ГК). Из этого
следует, что в вопросе о надлежащей форме
договора приоритет имеют специальные
требования, содержащиеся в правилах о форме
определенных видов договоров. Такие
требования могут быть предусмотрены только
законом.
Согласно п. 1 ст. 158 ГК форма
сделок может быть устной и письменной.
Последняя в свою очередь может быть простой
и нотариальной. Однако такая классификация
не учитывает специальных требований к
форме договора, установленных в части
второй ГК.
Так, к примеру, форма
договора продажи недвижимости (ст. 550 ГК),
аренды здания и сооружения (ст. 651 ГК)
признается надлежащей, если договор
заключен только путем составления одного
документа, подписанного сторонами.
Письменная форма договора складского
хранения считается соблюденной, если его
заключение и принятие товара на склад
удостоверены складским документом (п. 2 ст.
907 ГК).
Таким образом, классифицируя
договоры по их форме, можно выделить
заключенные устно, в простой письменной
форме и в нотариальной форме.
Стороны
могут договориться заключить договор в
определенной форме, хотя закон для данного
вида договора этого не требует. В таких
случаях договор считается заключенным
после придания ему установленной формы (п. 1
ст. 434 ГК). Так, иногда стороны
договариваются об удостоверении договора,
заключенного в письменной форме, у
нотариуса для придания договору «большего
веса». В таком случае договор будет
считаться заключенным с момента
нотариального удостоверения.
В устной
форме заключаются договоры, для которых
законом или соглашением сторон не
установлена письменная форма (п. 1 ст. 159
ГК).
Если иное не установлено
соглашением сторон, могут совершаться
устно все сделки, исполняемые при их
совершении, за исключением сделок, для
которых установлена нотариальная форма, и
сделок, несоблюдение простой письменной
формы которых влечет их недействительность
(п. 2 ст. 159 ГК).
Также по соглашению
сторон устно могут совершаться сделки во
исполнение договора, заключенного в
письменной форме, если это не противоречит
закону, иным правовым актам и договору (п. 3
ст. 159 ГК). Например, поверенный может
совершать различные сделки во исполнение
договора поручения.
Письменный договор
в соответствии с п. 2 ст. 434 ГК может быть
заключен путем составления одного
документа, подписанного сторонами. Это
наиболее распространенная форма договора.
Законом, иными правовыми актами и
соглашением сторон могут устанавливаться
дополнительные требования, которым должна
соответствовать форма сделки (размещение
текста договора на бланке определенной
формы, скрепление печатью и т.п.), и
соответственно предусматриваться
последствия несоблюдения этих требований.
Если такие последствия не предусмотрены,
применяются последствия несоблюдения
простой письменной формы сделки (п. 1 ст. 160
ГК), т.е. стороны в случае спора не вправе
будут ссылаться в подтверждение сделки и ее
условий на свидетельские показания, но
вправе приводить письменные и другие
доказательства.
Письменная форма
договора предполагает не только
составление одного документа, подписанного
сторонами, но и обмен документами путем
использования почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или
иной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от стороны
по договору (п. 2 ст. 434 ГК). Это создает
возможность оперативного заключения
договора. Но при этом он должен быть
заключен в форме, доступной для
восприятия.
Договор подписывается
лицом, уполномоченным на его заключение. Но
возможно использование при совершении
сделок факсимильного воспроизведения
подписи с помощью средств механического
или иного копирования, электронно —
цифровой подписи либо иного аналога
собственноручной подписи. Однако это
допускается только в случаях и в порядке,
предусмотренных законом, иными правовыми
актами или соглашением сторон. При
отсутствии в договоре процедуры
согласования подлинности текста договора и
при возникновении спора о наличии
подписанного договора и других документов
арбитражный суд вправе не принимать в
качестве доказательства документы,
подписанные цифровой (электронной)
подписью. (Информационное письмо Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от
19 августа 1994 г. «Об отдельных рекомендациях,
принятых на совещаниях по судебно —
арбитражной практике» // Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. 1994.
N 11. С. 68 — 69).
В практике используется и
такой способ заключения договора, как
принятие заказа к исполнению. В таких
случаях одна сторона направляет другой
стороне письмо с просьбой о заключении
договора и с изложением его условий. Другая
сторона в письменной форме подтверждает
свое согласие на принятие заказа. Думается,
целесообразно было бы закрепить этот
способ заключения договора в законе.
В
соответствии с п. 3 ст. 434 ГК письменная форма
договора считается соблюденной, если
письменное предложение заключить договор
принято в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438
ГК. Речь идет о так называемых
«конклюдентных действиях» при заключении
договора. Совершение лицом, получившим
предложение о заключении договора (оферту)
в срок, установленный для ее принятия
(акцепта), действий по выполнению указанных
в предложении условий (отгрузка товаров,
предоставление услуг, выполнение работ,
уплата соответствующей суммы и т.п.)
считается акцептом, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми
актами или не указано в оферте. Это новое
правило было введено в Гражданский кодекс с
целью защитить сторону, получившую оферту и
выполняющую действия по исполнению
договора (например, отгружающую продукцию в
ответ на просьбу о ее поставке) вместо
направления акцепта. До введения данного
правила при наличии спора договор считался
незаключенным. Однако при таком способе
заключения договора бывает достаточно
сложно выявить волю лица, совершающего
конклюдентные действия. Для придания этим
действиям формы акцепта необходимо, чтобы
они были выполнены на условиях, указанных в
оферте.
В предпринимательской практике
возник вопрос, должен ли акцептант
исполнить все обязанности, предусмотренные
в оферте, или вправе исполнить лишь часть из
них.
В Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации и
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 1 июля 1996 г. N 6/8
предусмотрено, что для признания
соответствующих действий адресата оферты
акцептом Гражданский кодекс не требует
выполнения условий оферты в полном объеме.
Для квалификации указанных действий в
качестве акцепта достаточно, чтобы лицо,
получившее оферту (в том числе проект
договора), приступило к ее исполнению на
условиях, указанных в оферте и в
установленный для ее акцепта срок (Вестник
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. 1996. N 9. С. 19). Так, если в оферте
содержится просьба о поставке 100 тонн
определенной продукции и акцептант
отгрузит в указанный для акцепта срок 20
тонн, то согласно совместному разъяснению
эти действия будут считаться акцептом и
соответственно договор — заключенным.
Однако согласно ст. 438 ГК акцептом должно
считаться выполнение оферты в полном
объеме. В данном же случае без письменного
извещения акцептанта сложно установить,
намерен ли субъект — акцептант отгрузить
оставшееся количество продукции.
В
оферте должен быть указан срок для акцепта,
и конклюдентные действия должны быть
совершены в пределах указанного срока.
Совершение таких действий не может быть
признано акцептом, если это предусмотрено
законом, иными правовыми актами или указано
в оферте.
Нотариальная форма договора
является обязательной в случаях,
предусмотренных законом и соглашением
сторон (п. 2 ст. 163 ГК). Порядок нотариального
удостоверения договоров определяется
Основами законодательства о нотариате.
В настоящее время нотариальное
удостоверение сделок вытесняется
требованием их государственной
регистрации.
Можно сказать, что
надлежащая форма договора подтверждает
наличие заключенного между сторонами
договора и соответствие условий договора
действительной воле сторон.
Государственная регистрация сделок хотя и
была предусмотрена в ранее действовавшем
законодательстве, но имела весьма
ограниченное применение.
В ныне
действующем Гражданском кодексе
содержится требование о государственной
регистрации права собственности и других
вещных прав на все виды недвижимого
имущества и сделок с ним (ст. ст. 131, 164 ГК), а
также установлены последствия
несоблюдения требования о государственной
регистрации сделки (ст. 165 ГК).
Государственная регистрация является
одной из форм государственного контроля за
законностью заключаемых сделок и в то же
время «…единственным доказательством
существования зарегистрированного права»
(п. 1 ст. 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
«О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»).
Государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
регулируется, помимо Гражданского кодекса,
указанным Законом и иными нормативными
актами, принятыми в соответствии с ним.
Действие Закона от 21 июля 1997 г.
распространяется на все виды недвижимого
имущества, предусмотренные в ст. 130 ГК, кроме
воздушных, морских судов, судов внутреннего
плавания и космических объектов, для
которых предусмотрено принятие
специальных законов о государственной
регистрации.
Закон устанавливает
обязательность государственной
регистрации права собственности и других
вещных прав на недвижимость (право
хозяйственного ведения, право оперативного
управления, право пожизненного
наследуемого владения, право постоянного
пользования, ипотека, сервитуты), а также
ограничения (обременения) прав на нее, в том
числе сервитут, ипотека, доверительное
управление, аренда (п. 1 ст. 4 Закона от 21 июля
1997 г.).
Государственная регистрация
прав проводится специальными учреждениями
юстиции на всей территории Российской
Федерации по установленной системе записей
о правах на каждый объект недвижимого
имущества в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
Анализ ст. ст. 131, 164, 223 и других
статей Гражданского кодекса и Закона от 21
июля 1997 г. позволяет сделать вывод, что
теперь необходима двойная регистрация:
во-первых, наличия, возникновения,
прекращения, перехода, ограничения
(обременения) прав на недвижимое имущество;
во-вторых, сделок с недвижимым имуществом.
Согласно ст. 14 указанного Закона
проведенная государственная регистрация
возникновения и перехода прав на
недвижимое имущество удостоверяется
свидетельством о государственной
регистрации прав.
Проведенная
государственная регистрация договоров и
иных сделок удостоверяется посредством
совершения специальной регистрационной
надписи на документе, выражающем
содержание сделки.
Договоры и иные
сделки являются одним из оснований
возникновения, перехода, ограничения
(обременения) и прекращения прав на
недвижимое имущество.
В Гражданском
кодексе в ряде случаев предусмотрена
государственная регистрация вещных прав на
недвижимость. Так, в ст. 551 ГК содержится
требование такой регистрации перехода
права собственности на недвижимость к
покупателю.
Несоблюдение формы
договора и государственной регистрации
договора может вызывать различные
последствия.
В соответствии с п. 1 ст. 162
ГК несоблюдение простой письменной формы
сделки лишает стороны права в случае спора
ссылаться в подтверждение сделки на
свидетельские показания, но не лишает их
права приводить письменные и другие
доказательства.
В случаях же, прямо
установленных законом или соглашением
сторон, несоблюдение простой письменной
формы сделки влечет ее недействительность
(п. 2 ст. 162 ГК). Так, например, подобные
последствия установлены при несоблюдении
письменной формы кредитного договора (ст. 820
ГК), договора коммерческой концессии (п. 1 ст.
1028 ГК).
Последствия несоблюдения
нотариальной формы сделки и требования о ее
регистрации установлены ст. 165 ГК. Такие
сделки считаются ничтожными.
Если же
одна из сторон полностью или частично
исполнила сделку, требующую нотариального
удостоверения, а другая сторона уклоняется
от него, суд вправе по требованию
исполнившей сделку стороны признать ее
действительной. В этом случае не требуется
последующего нотариального удостоверения
сделки.
Если сделка совершена в
надлежащей форме, но одна из сторон
уклоняется от ее регистрации, суд вправе по
требованию другой стороны вынести решение
о регистрации сделки. В этом случае сделка
регистрируется в соответствии с решением
суда.
Отсутствие регистрации сделки
или перехода прав на недвижимость вместе с
тем не является основанием для признания
недействительности договора. На это
указано, применительно к договору продажи
недвижимости, в Постановлении N 8 Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 25 февраля 1998 г. «О некоторых
вопросах практики разрешения споров,
связанных с защитой права собственности и
других вещных прав».
Недействительным
признается договор при отсутствии
регистрации, если это прямо предусмотрено
правилами о соответствующем договоре. Так,
к примеру, в п. 3 ст. 1017 ГК предусмотрено, что
несоблюдение формы договора
доверительного управления имуществом или
требования о регистрации передачи
недвижимого имущества в доверительное
управление влечет недействительность
договора.
Таким образом, с введением
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
закономерно ставить вопрос о надлежащем
оформлении
ОСОБОЕ МНЕНИЕ ПО КОММЕНТАРИЮ ПУНКТОВ 1 — 3 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ »
Комментарии к законам »
www.lawmix.ru
Последствия несоблюдения формы договора займа. Кредиты и займы [Правка]
Последствия несоблюдения формы договора займа
Составление расписки при заключении устного договора займа является желательным во всех случаях независимо от суммы займа. При обращении в суд с требованием о возврате долга расписка является документом, который подтверждает факт заключения договора и передачи денег.
Кроме того, ст. 808 ГК специально оговаривает простую письменную форму договора займа в том случае, если договор заключается на сумму, десятикратно превышающую МРОТ. Данное предписание носит императивный характер, т. е. оно обязательно к исполнению сторонами, а в случае его несоблюдения наступают негативные последствия.
Последствия, наступающие для сторон в случае несоблюдения установленных законодателем требований к форме договора, определены в ст. 162 ГК РФ, а именно:
1) несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства;
2) в случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность;
3) несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки.
Например, 14 января 2004 г. между сторонами в присутствии свидетелей был заключен устный договор займа на сумму, превышающую в десять раз МРОТ. Согласно условиям договора должник обязался вернуть переданную ему в качестве долга сумму 15 июля 2004 г. В подтверждение условий договора стороны не составили ни письменного договора, ни расписки, подтверждающей факт передачи кредитором должнику определенной их устным договором суммы. В установленный соглашением срок должник свое обязательство не выполнил, и кредитор решил обратиться в суд с иском о взыскании с должника суммы долга.
В данном случае в судебном заседании кредитор не может ссылаться на показания свидетелей, которые присутствовали при заключении устного договора и передаче денег. Такие доказательства, если свидетели даже и будут допрошены судом, являются недопустимыми и не могут подтверждать обстоятельства, на которые ссылается кредитор. Вместе с тем, как гласит закон, суд принимает к рассмотрению любые другие доказательства. В качестве таких доказательств можно представить письма, в тексте которых содержится требование кредитора к должнику о возврате взятой в долг денежной суммы; письменные просьбы должника продлить срок исполнения обязательства и др. Кроме того, данное требование не распространяется на такие доказательства, как объяснения сторон, заключения эксперта, аудио– или видеозаписи (при их наличии), признание должником долга.
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
law.wikireading.ru
Каковы последствия несоблюдения формы договора?
Слишком общий вопрос. На общий вопрос можно ответить только в общем. По общему правилу так: В соответствии со ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Согласно ст. 162 ГК РФ, несоблюдение ПРОСТОЙ письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. Согласно ст. 165 ГК РФ, несоблюдение НОТАРИАЛЬНОЙ формы, а в случаях, установленных законом, — требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной. Итого: Если Ваш договор должен быть заключен исключительно в НОТАРИАЛЬНОЙ форме, то данный договор будет ничтожной сделкой и не повлечет никаких юридических последствий. Если НОТАРИАЛЬНАЯ форма не является обязательной, тогда Вы вправе приводить любые доказательства (КРОМЕ СВИДЕТЕЛЬСКИХ) , подтверждающие, что — «между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора» (ст. 431). Какие условия являются существенными — зависит от того, что является предметом договора. Если Вам удастся представить доказательства (не свидетельские, а любые иные) , которые достоверно подтвердят, что стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора — то суд, по моему мнению, сможет признать договор заключенным. Кроме того, надо иметь в виду, что согласно ч. 2 ст. 162 ГК РФ, в случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. Так что, опять же, нужно знать, что это за договор и не отвечает ли он какому-либо случаю, при котором несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность, вне зависимости от наличия доказательств заключения договора.
Нельзя ссылаться на свидетельские показания о его заключении (по общему правилу)
будет не заключенным
зависит от самого договора …на что составляется договор на каких условиях
НЕТ. Потому как нет доказательства, заключения договора!
Боюсь, что суд не примет у Вас исковое заявление…
несоблюдение формы договра влечент его недействительность
У Вас общий вопрос без кокретики и ГК все это прописано, ст. ст. 162, 165. Если простая письменная форма, т. е. не требующая нотариального удостоверения и гос. регистрации, и не внешнеторговая сделка, то несоблюение формы влечет недейсвтительность, если законом (или соглашением сторон) прямо предусмотрена обязательное собл. письменной формы, в иных случаях сделка будет оспоримой, ибо если есть иные письм док-ва — доказывайте, что сделка состоялась и повлекла за собой уст, изм. и прекр. гр. прав и обязанностей.
touch.otvet.mail.ru
Несоблюдение — письменная форма — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Несоблюдение — письменная форма
Cтраница 3
Закон предписывает заключение договора в письменной форме. Однако несоблюдение письменной формы совершения договора не влечет его недействительности. [31]
Форма договора о проведении игр или пари подчиняется общим правилам гражданского права о форме сделок. Но в данном случае несоблюдению обязательной письменной формы договора не придается правового значения. [32]
Поэтому во всех случаях сделки, недействительные вследствие несоблюдения их простой письменной формы, являются ничтожными. Это согласуется и с тем, что несоблюдение письменной формы в отношении такой сделки означает ее несоответствие закону. В силу же ст. 168 ГК сделка, не соответствующая закону, ничтожна. [33]
Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме. В ГК не говорится о том, что несоблюдение письменной формы приводит к недействительности соглашения о задатке. Имеет существенное значение четкость составленного документа о задатке. Во избежание спора передаваемая в качестве задатка сумма должна быть и названа в качестве задатка. [34]
Кредитным договором является соглашение, по которому банк или иная кредитная организация ( кредитор) обязуется предоставить денежные средства ( кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить проценты на нее. Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного договора. Все правила и положения, регулирующие договор займа, применяются к правилам, регулирую. [35]
Форма договора займа между гражданами зависит от суммы займа. В тех случаях, когда заимодавцем выступает юридическое лицо, необходимо соблюдение письменной формы. В отличие от кредитного договора несоблюдение письменной формы не лишает договор займа юридической силы. [36]
В простой письменной форме совершаются: а) С. В случаях, прямо установленных законом, несоблюдение письменной формы С. [37]
В простой письменной форме совершаются: а) С. В случаях, прямо установленных законом, несоблюдение письменной формы С. Несоблюдение нотариальной формы во всех случаях влечет за собой недействительность С. Однако если одна из, сторон полностью или частично исполнила С. [38]
В пункте 2 ст. 162 ГК установлено, что несоблюдение простой письменной формы сделки может в определенных указанных в законе случаях повлечь за собой недействительность сделки. В последующих статьях ГК, требующих письменного оформления сделок под угрозой их недействительности, последствия несоблюдения этого требования определены по-разному. Кредитный договор ( ст. 820 ГК), договор банковского вклада ( ст. 836 ГК), договор коммерческой концессии ( ст. 1028 ГК) при несоблюдении письменной формы считаются ничтожными. В отношении соглашения о неустойке ( ст. 331 ГК), договоров о залоге ( ст. 339 ГК), поручительства ( ст. 362 ГК), продажи недвижимости ( ст. 550 ГК), продажи предприятия ( ст. 560 ГК), аренды здания или сооружения ( ст. 651 ГК), аренды предприятия ( ст. 658 ГК), страхования ( ст. 940 ГК), доверительного управления имуществом ( ст. 1017 ГК) закон говорит лишь о недействительности договора в случае нарушения требования об его письменной форме, не уточняя, о каком виде недействительности идет речь — ничтожности или оспоримости. [39]
ГК особо выделяет возможность устного совершения двух видов договоров. Пункт 2 ст. 159 ГК не только разрешает совершение таких договоров устно, но и, как следует из него, предусматривает только два исключения из указанного правила. Исполняемый при самом его заключении договор не может быть совершен устно, прежде всего в случаях, когда для него введена обязательная нотариальная форма либо предусмотрено, что несоблюдение письменной формы сделки влечет за собой его недействительность. [40]
По договору поручительства поручитель обязывает — ся перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства заключается между кредитором по основному обязательству и поручителем. Договор подлежит обязательному письменному оформлению. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства. Если отношения поручительства не оформлены подписанным двумя сторонами договором, то доказательством заключения такого договора может явиться письменное сообщение поручителю от кредитора о принятии им полученного текста поручительства. [41]
В законодательстве и судебной практике обычно различают т.н. договорную и законную неустойку. Договорная неустойка устанавливается по соглашению сторон, и, естественно, ее размер, порядок исчисления, условия применения и т.п. определяются исключительно по их усмотрению. Кстати сказать, требования эти более жесткие по сравнению с обычно предъявляемыми требованиями к форме сделок: соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства, которое может возникнуть и из устной сделки. В противном случае несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке. [42]
Среди оснований прекращения обязательств по соглашению сторон закон называет отступное, новацию и прощение долга. Оформляется оно договором, в котором указываются размер отступного, порядок и срок его предоставления. Отступное похоже на неустойку. Обоим присущ компенсационный характер. Различаются же они тем, что с выплатой неустойки обязательство не прекращается, а предоставление отступного прекращает не только главное, но и дополнительное обязательство. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы в этом случае влечет недействительность соглашения о неустойке ( ст. 331 ГК), а в отношении формы отступного действуют общие правила о форме сделки. Далее, размер неустойки может быть снижен судом ( ст. 333 ГК), а размер отступного изменен быть не может. Неустойка всегда выражена в денежной сумме, а отступное может быть выражено в любой форме. [43]
Страницы: 1 2 3
www.ngpedia.ru